¿Cómo determinar un uso similar en competencia desleal que implique falsificación o imitación?
En el proceso de transformación del sistema económico de China de una economía planificada a una economía de mercado socialista, se ha introducido un mecanismo de competencia y la libre competencia se ha profundizado gradualmente. En una economía de mercado, la ley de la competencia juega un papel muy positivo al promover el desarrollo de la productividad y optimizar la asignación de recursos sociales y económicos. Por otro lado, impulsados por intereses económicos, han surgido diversas conductas de competencia desleal con el fin de perseguir elevadas ganancias. Una de las formas más comunes de competencia desleal es la falsificación o imitación, que analizamos en este capítulo. La falsificación o imitación consiste en exprimir a los competidores y preservar la propia ventaja competitiva. Es apoderarse de los frutos del trabajo de otros y vender los propios productos, infringiendo los derechos e intereses legítimos de otros operadores y, en última instancia, dañando los intereses de los consumidores, por lo que tiene un gran daño social.
El artículo 5 de la "Ley Anticompetencia Desleal" de mi país estipula cuatro conductas de competencia desleal:
(1) Falsificación de marcas registradas ajenas;
(2) ) Usar el nombre, el empaque y la decoración únicos de productos conocidos sin autorización, o usar nombres, empaques y decoración que sean similares a los de productos conocidos, causando confusión con los productos conocidos de otras personas y causando que los compradores confundirlos con productos conocidos;
(3) Usar nombres comerciales o nombres comerciales de otras personas sin autorización, haciendo que otros los confundan con productos de otras personas.
(4) Falsificar o utilizar marcas de calidad, como marcas de certificación y marcas comerciales, en productos. Falsificar el origen y hacer representaciones falsas y engañosas sobre la calidad de los productos.
Este capítulo necesita principalmente dominar estos cuatro tipos de conductas de competencia desleal.
1. Definición de falsificación de marcas registradas de otras personas
Se puede decir que el acto de falsificar marcas registradas de otras personas es un tipo de falsificación prohibida por las leyes anti-ley. La esencia y función de una marca es indicar el origen de los productos y distinguir diferentes productos. Su poder en la economía de mercado es obvio para todos. Por ejemplo, la bebida estadounidense Coca-Cola es mundialmente famosa por su marca valorada en 3 mil millones de dólares. De hecho, la marca registrada es una propiedad intelectual importante y está protegida por leyes de propiedad intelectual como derechos de autor y derechos de patente. Es una propiedad especial creada por los operadores a través de trabajo duro y capital en la competencia del mercado y una gestión honesta. Al mismo tiempo, como tipo de derecho de propiedad industrial, la marca es un tipo de riqueza material como el capital mueble e inmobiliario de la empresa. Se puede decir que las marcas desempeñan un papel importante y son de gran valor, pero en la feroz competencia del mercado, las marcas falsificadas son comunes.
Según las estadísticas de la Administración Estatal de Industria y Comercio, en los últimos 10 años, se han investigado y tratado más de 65.438+ casos de marcas falsificadas, y hay aún más casos sin resolver. Mientras sea un producto de marca famosa y una marca registrada famosa, está condenado al fracaso. De los ejemplos anteriores se desprende que las marcas falsificadas se han convertido en una "molestia pública" para toda la sociedad. Por tanto, se convierte también en una conducta de competencia desleal regulada por la legislación antimonopolio. Echemos un vistazo más de cerca a las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas Registradas Antifalsificación.
La "Ley Anticompetencia Desleal" y la "Ley de Marcas" de mi país tienen disposiciones correspondientes sobre el comportamiento de falsificación de marcas registradas de otras personas, por lo que esta parte debe verse junto con el contenido de la "Ley de Marcas". ". Artículo 38 de la Ley de Marcas (página P87): La falsificación de la marca registrada de otra persona se refiere al acto de usar la misma marca o una similar en productos iguales o similares sin el permiso del propietario de la marca registrada. El artículo 5 de la citada Ley Antimonopolio también estipula que "la falsificación de marcas registradas ajenas" es un acto de competencia desleal. El artículo 21 de la Ley contra la Competencia Desleal estipula que los operadores que falsifiquen marcas registradas de otros serán sancionados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Marcas de la República Popular China y la Ley de Calidad de los Productos de la República Popular China.
Dos. Formas de falsificación de marcas registradas ajenas
Según el concepto de falsificación de marcas registradas ajenas, también podemos ver que existen cuatro formas de falsificación de marcas registradas ajenas:
1. Usar en el mismo producto Una marca comercial idéntica a la marca registrada de otra persona.
Utilizado en el mismo producto con el mismo nombre y patrón; se puede decir que este tipo de fraude es la forma más baja de fraude.
2. Utilice una marca comercial similar a la marca registrada de otra persona en el mismo producto.
En un mismo producto, el patrón de la marca utilizado es el mismo que el de otros, el nombre es similar e incluso se utilizan homófonos y palabras similares.
3. Usar la misma marca que la marca registrada de otra persona en productos similares (usar el mismo nombre y patrón en productos diferentes pero similares).
4. bienes Utilice una marca comercial similar a la marca registrada de otra persona.
Si se usa en diferentes tipos de productos similares, el patrón o el color del patrón cambiarán ligeramente y el nombre será diferente.
Estos cuatro métodos de falsificación se basan en que los consumidores no identifican cuidadosamente la marca para lograr el propósito del fraude. Las cuatro formas específicas también tienen los mismos elementos constitutivos: primero, las marcas son idénticas o similares; segundo, los productos que utilizan las marcas son del mismo tipo o similares, estas dos condiciones son indispensables;
Tenga en cuenta que las leyes de marcas y las leyes antilegales protegen las marcas registradas. Según lo establecido en la Ley de Marcas, las marcas se dividen en dos tipos: una es una marca registrada, cuyo logotipo son las palabras o patrón de “marca registrada” la otra es una marca temporal, que solo tiene la marca propiamente dicha sin la marca; palabras y patrones de "marca registrada".
3. Falsificar o imitar el nombre, embalaje y decoración de productos notorios.
La falsificación o imitación de nombres, envases y decoraciones únicos de productos conocidos también es un acto de competencia desleal prohibido por el artículo 5 de la Ley Antimonopolio. Al igual que las marcas, los nombres, el embalaje y la decoración únicos de los productos tienen la función de distinguir el origen de los productos y marcar diferentes productos. Por lo tanto, esta infracción de los nombres, el embalaje y la decoración únicos de los productos también es una forma importante de falsificación o falsificación. falsificación.
(1) Los objetos de falsificación o falsificación se refieren principalmente al nombre único, embalaje y decoración de los productos.
La "Ley del Consumidor" de mi país no establece disposiciones legales claras sobre el nombre, el embalaje y la decoración de los productos de acuerdo con la "Prohibición de la falsificación de nombres, embalajes y decoración únicos de productos notorios". Mercancías", emitido por la Administración Estatal de Industria y Comercio en julio, "Varias disposiciones sobre competencia leal" de 1995. Según las "Varias disposiciones sobre la prohibición de la falsificación de productos notoriamente conocidos", el nombre único de productos notoriamente conocidos se refiere al nombre comercial que es exclusivo de los productos notoriamente conocidos y es significativamente diferente del nombre común, excepto en el caso del nombre comercial. nombre que ha sido utilizado como marca comercial. Para el embalaje, la normativa se refiere a los materiales auxiliares y contenedores utilizados en las mercancías para identificarlas y facilitar su transporte, almacenamiento y transporte. Decoración se refiere a las palabras, gráficos, colores y su disposición y combinaciones adjuntos a los productos o su embalaje con el fin de identificar y embellecer los productos.
(2) Identificación de productos notorios
El conocimiento es una condición necesaria El artículo 5, párrafo 2 de la Ley Antimonopolio estipula la protección de los productos notorios. , porque si no son bien conocidos, otros no podrán aprovechar sus ventajas competitivas. Incluso si se falsifica, no afectará el orden de la competencia ni perjudicará los intereses de los consumidores. Además, la protección de las marcas en virtud de la Ley contra la Competencia Desleal a menudo amplía el alcance de la protección de las marcas registradas a productos no similares, o otorga derechos de monopolio a marcas no registradas, lo que puede dar lugar a abusos de marcas y a una protección inadecuada.
La atención no es proteger productos conocidos, sino proteger los nombres únicos, el embalaje y los comportamientos decorativos de productos conocidos, porque no importa cuán conocidos sean los productos, se distinguen por estos .
En las "Varias Disposiciones sobre la Prohibición de la Competencia Desleal mediante la Falsificación de Nombres Exclusivos, Embalajes y Decoración de Productos Notoriamente Conocidos": Los bienes notoriamente conocidos se refieren a bienes que tienen cierta reputación en el mercado y son bien conocido por el público relevante. Al tomar determinaciones específicas, lo primero que hay que considerar es la regionalidad. Muchos países extranjeros tienen restricciones geográficas, es decir, los productos conocidos están protegidos dentro de un determinado rango geográfico, pero no más allá de este rango. En segundo lugar, hay que considerar al público relevante y a un determinado grupo de consumidores, lo cual está relacionado con la regionalidad.
(3) Determinación del propósito general:
La diferencia entre identificación errónea y identificación errónea de marca es si se trata de una identificación errónea de producto o de una identificación errónea de marca. El reconocimiento erróneo de productos se refiere al reconocimiento erróneo de productos que son generalmente similares o básicamente similares, y al reconocimiento erróneo de gráficos de marcas comerciales. Específicamente para casos individuales, se requiere una identificación específica y un análisis específico.
Cuatro. El acto de hacerse pasar por el nombre comercial o el nombre comercial de otra persona.
El contenido previsto en el artículo 5, inciso 3 de la Ley Antimonopolios.
1. ¿Qué significa cláusula conceptual? El nombre de una empresa, también conocido como nombre comercial, se utiliza para distinguir diferentes fabricantes, es decir, para distinguir una empresa del logotipo o nombre de otra. Los nombres comerciales conocidos también son enormes activos intangibles para las empresas, como Tongrentang y Guanshengyuan. Las denominaciones sociales y las marcas comerciales son similares, es decir, ambas tienen funciones de identificación. La diferencia es que la forma de expresión del nombre de la empresa es única y sólo puede expresarse en palabras y no en patrones. El nombre de la empresa se utiliza para distinguir la empresa, no para distinguir los bienes y servicios vendidos por diferentes empresas. Lo anterior se trata del nombre de la empresa.
Veamos los nombres. Nombre se refiere al derecho de personalidad de una persona natural a establecer, cambiar y utilizar un nombre. Las personas físicas tienen derecho a decidir, utilizar y cambiar sus nombres, y tienen derecho a prohibir a otros interferir, apropiarse indebidamente o falsificarlos.
2. Componentes de suplantar el nombre o razón social de otra persona.
1) El objeto del uso fraudulento es la denominación social de una empresa, y la finalidad es la obtención de beneficios económicos. El nombre de la empresa o el nombre comercial utilizado de forma fraudulenta es relativamente conocido y puede producir beneficios económicos.
2) Los productos falsificados provocan malentendidos entre los consumidores. Hacer que los consumidores crean erróneamente que este producto es el mismo que el producto falsificado, generará confusión. Un elemento esencial.
3) La intención es subjetiva. La Ley del Consumidor también estipula que el uso no autorizado de nombres o nombres comerciales de otras personas, que cause malentendidos, constituye competencia desleal. El uso no autorizado significa uso intencional sin el permiso de otros. Estos tres elementos son indispensables.
5. Imitación o uso fraudulento de marcas de calidad y marcas de origen.
Las marcas de calidad estipuladas en las leyes anticorrupción de mi país se refieren a marcas de certificación y marcas famosas.
(1) La marca de certificación se refiere a una marca de certificación de calidad del producto, que se refiere a una marca certificada por una agencia de certificación de calidad nacional o internacional autorizada y emitida a empresas que cumplen con los requisitos de certificación, y está permitida. utilizarlo de acuerdo con las normas. En la actualidad, las marcas de certificación aprobadas y emitidas por la Administración Estatal de Supervisión Técnica de mi país incluyen la marca Fangyuan, la marca de la Gran Muralla y la marca de la República Popular China. La marca Fangyuan se divide en una marca de calificación y una marca de certificación de seguridad. La marca Great Wall es una marca de certificación especial para productos electrónicos.
(2) La marca famosa es una marca honorífica de productos de alta calidad, generalmente emitida por organizaciones o departamentos relevantes. Se divide en dos niveles. El primer nivel es el nivel nacional, con medallas de oro y plata; el otro nivel es el nivel ministerial y provincial, con el logo "Excelente".
(3) Una marca de origen es una marca colocada en productos para indicar que los productos se originan en un país o región específica. Es esencialmente una indicación geográfica.
6. Condiciones de falsificación.
Se debe juzgar si el comportamiento del autor constituye una falsificación desde dos aspectos:
(1) El falsificador tiene una intención subjetiva.
El artículo 5 de la “Antiley” utiliza la palabra “sin derecho”, y su significado general también se refiere a “uso sin consentimiento”, es decir, un estado subjetivo intencional. El elemento subjetivo es la intencionalidad.
(2) Suficiente para causar confusión a los consumidores.
Este artículo pertenece al contenido de requisitos objetivos, es decir, crea objetivamente un estado de confusión para los consumidores. La primera es la confusión del sujeto de los bienes, que consiste en mezclar deliberadamente los bienes propios con los de los demás. Entre las cuatro conductas previstas en el artículo 5 de la Ley del Consumidor, las tres primeras son confusiones entre dichas entidades, lo que constituye graves actos de competencia desleal, engañando directamente a los consumidores y lesionando sus intereses. Socavando el orden normal de competencia en el mercado. En segundo lugar, se confunde la calidad del producto, es decir, se utilizan falsamente marcas de calidad como marcas de certificación y marcas famosas y se falsifica el lugar de origen, lo que provoca malentendidos entre los consumidores y, en última instancia, infringe los intereses de los operadores.
Además, la identificación de confusión que hace mi país incluye tanto la confusión que realmente ha ocurrido como la confusión que puede ser causada. reales y potenciales.
Siete. Responsabilidad legal por falsificación o falsificación (consulte la página P102 para obtener más detalles)
La "Ley Anti-Ley", la "Ley de Marcas" y la "Ley de Calidad del Producto" estipulan sanciones. Si se constituye un delito, la responsabilidad penal será. ser perseguido conforme a la ley.
Capítulo 6 Infracción de los secretos comerciales
1. El origen y desarrollo de la legislación sobre secretos comerciales
La protección de los secretos comerciales surgió después de la revolución industrial, principalmente debido Para el desarrollo de la industria, algunas fórmulas de productos no están dispuestas a filtrarse, obteniendo así beneficios económicos que otros no tienen. La primera protección de los secretos comerciales se produjo en el Reino Unido y los Estados Unidos. En el Reino Unido, se determinó por primera vez mediante la jurisprudencia en 1851 (libro de texto, página 108, caso), que es un acto de revelación de secretos comerciales en un contrato. A mediados de 2019 se extendió a Estados Unidos. Este es un país de derecho consuetudinario. Entre los países de derecho civil, Alemania y Japón son los primeros países. De hecho, con el aumento de la inversión en ciencia y tecnología, ha habido muchos casos de pérdida de logros tecnológicos y la protección de los secretos comerciales se ha ido tomando gradualmente en serio. En la década de 1960, la Cámara de Comercio Internacional los definió por primera vez como propiedad industrial. Ahora, los secretos comerciales se han considerado gradualmente como propiedad general y propiedad intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también ha incluido los secretos comerciales en el ámbito de ajuste y pertenece a la. contenido de la propiedad intelectual. También es una propiedad intelectual importante en China.
2. Base legal para la protección de secretos comerciales:
La base legal para la protección de secretos comerciales siempre ha sido un tema controvertido, por ejemplo, se basa en una relación contractual, y algunas. digamos que es una relación de confianza, de enriquecimiento injusto, o de infracción y competencia desleal. Aunque no existe ninguna disposición explícita en el Acuerdo sobre los ADPIC, las disposiciones pertinentes implican que los secretos comerciales son un derecho de propiedad. Los académicos, expertos y jurisprudencia chinos no tienen mucha controversia sobre este tema, y los secretos comerciales están protegidos como derechos de propiedad intelectual.
3. Características de los secretos comerciales:
Cuando estudiamos la protección de los secretos comerciales, primero debemos conocer las características de los secretos comerciales. Diferentes países tienen diferentes definiciones de secreto comercial. En términos generales deben poseer: novedad, practicidad, valor y confidencialidad (gestión y confidencialidad).
1. Confidencialidad: la confidencialidad es el factor más importante a la hora de confirmar si la información es un secreto comercial, el factor principal. La confidencialidad puede entenderse así: primero, los secretos objetivos (no deben ser bien conocidos ni fáciles de conocer, y el conocimiento de dominio público no puede ser secretos comerciales) existen objetivamente. Entonces es un secreto relativo, no un secreto absoluto, y algunas personas lo saben. Además, la recopilación y recopilación de información de dominio público no puede ser motivo para negar su confidencialidad. Por último, se deben tomar medidas razonables de confidencialidad para mantener la confidencialidad de la información, que también es un factor importante para determinar si constituye un secreto comercial. El titular del derecho debe aclarar en primer lugar el alcance y contenido del secreto comercial, así como aclarar las obligaciones de confidencialidad en el contrato y adoptar medidas de confidencialidad, software y hardware, etc. Tenga en cuenta que la premisa de los secretos comerciales es la confidencialidad, que es diferente de la ley de patentes. Las patentes requieren la divulgación de la tecnología.
2. Valor: es práctico si puede aportar beneficios económicos al titular del derecho. La practicidad es la base del valor, no hay valor, ni siquiera el valor real ni el valor potencial. y la información negativa son aceptables y las fallas no son aceptables. Sí, dibujos de diseño, lista de clientes, informes de inspección, etc. , datos de investigación de mercado. La manifestación más esencial del valor es que todos pueden obtener valor económico, en lugar de otros valores, como el valor espiritual, porque dominan los secretos comerciales y preservan las ventajas competitivas. La información sin valor comercial no constituye un secreto comercial.
3. Practicidad: se refiere a la utilidad objetiva de los secretos comerciales, que se refleja primero en la certeza, es decir, es necesario poder definir el contenido específico de los secretos comerciales y trazar límites claros. hay incertidumbre, no hay forma de proteger el secreto empresarial. En segundo lugar, se materializa en la concreción: puede transformarse en planes o formas concretas de implementación, en lugar de ideas, principios y conceptos abstractos y vagos.
4. Novedad: no conocida por el público, es el elemento mínimo de un secreto comercial y el requisito mínimo de novedad. La novedad generalmente se juzga a partir de los siguientes aspectos: a. Si se publica en una revista pública. Una vez publicada, no cuenta como novela. No se puede hacer público. b Independientemente de si se usa en lugares públicos, se ha utilizado ampliamente en lugares públicos y no es nuevo. c. La información se da a conocer al público por otras formas, como discursos, reportajes, canales de televisión, etc. Además, la información como secreto comercial debe tratarse como un todo, y no se puede negar la novedad del conjunto sólo porque los componentes no lo sean.
Todas estas son características de los secretos comerciales. Ambos son indispensables.
En cuarto lugar, el concepto y los elementos constitutivos de los secretos comerciales
(1) Concepto La definición de secretos comerciales varía en todo el mundo. Veamos principalmente la definición de secreto comercial de nuestro país. La antiley de China también está diseñada en torno a la novedad, la practicidad, el valor y la gestión de los secretos comerciales. El párrafo 2 del artículo 10 de la Ley Antifrancesa estipula que los secretos comerciales se refieren a información técnica y comercial que no son conocidas por el público, pueden aportar beneficios económicos al titular del derecho, son prácticos y el derecho los mantiene confidenciales. titular. Cabe señalar que los secretos comerciales se refieren a información comercial e información técnica, y la protección de la información comercial refleja el amplio alcance de la protección de los secretos comerciales.
(2) Elementos Del concepto se desprende que el elemento 1 no es conocido por el público e incluye el requisito de novedad. A diferencia de la tecnología conocida, la ley de patentes también exige que la tecnología sea novedosa, pero no es lo mismo. Los secretos comerciales tienen requisitos de novedad relativamente bajos. Los requisitos de patentes son más altos. 2. Puede aportar beneficios económicos al titular del derecho y es práctico. 3. Después de que el titular del derecho adopte medidas de confidencialidad. Esta condición enfatiza la confidencialidad del titular del derecho, siempre que se tomen las medidas de confidencialidad correspondientes.
La simple comprensión anterior de los conceptos y elementos de los secretos comerciales es también en lo que todos deben centrarse.
Formas verbales (abreviatura de verbo) de infracción de secretos comerciales (esto es en lo que todos deben centrarse)
El artículo 10 de la Ley Antimonopolio de mi país estipula que los operadores no : Infracción de secretos comerciales por los siguientes medios:
(1) Obtener los secretos comerciales del titular del derecho mediante robo, inducción, coerción u otros medios desleales;
(2) Divulgar, utilizar o permitir que otros utilicen los secretos comerciales del obligante obtenidos mediante el párrafo anterior;
(3) Divulgar, usar o violar el acuerdo o el requisito del obligante de guardar los secretos comerciales.
Permitir que otros utilicen secretos comerciales de su propiedad.
(4) Si un tercero conoce o debe conocer los actos ilícitos enumerados en el párrafo anterior y obtiene, utiliza o divulga secretos comerciales ajenos, se considerará infracción de secretos comerciales.
Estos elementos se pueden resumir en las siguientes formas: (1) El primer elemento se refiere a la adquisición indebida de secretos comerciales, sin
Los principales medios son el robo, la inducción, la coacción, etc. . (2) La divulgación y el uso inadecuados de secretos comerciales se refieren al acto de difundir secretos comerciales a otros, utilizando o permitiendo directamente que otros utilicen secretos comerciales. (3) Legalmente celebrados pero violando obligaciones o actos necesarios de competencia desleal. El secreto comercial se ha obtenido legalmente pero se ha utilizado ilegalmente; (4) El tercer acto de obtener, utilizar o divulgar maliciosamente el secreto. Entre ellos, los dos primeros se pueden resumir como tipos de fuentes inadecuadas, mientras que el tercer tipo
El artículo 4 se puede resumir en saber que es inapropiado pero aun así hacerlo.
Tipo.
Los anteriores son los tipos de infracción de secretos comerciales enumerados por la ley anti-ley de mi país. Espero que todos les presten atención.
Veamos la última pregunta de este capítulo, la responsabilidad legal por la infracción de secretos comerciales.
Responsabilidad jurídica por infracción de secretos empresariales de verbos intransitivos
Principalmente desde tres vertientes: responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal.
(1) La responsabilidad civil incluye principalmente la responsabilidad por incumplimiento de contrato, es decir, cuando existe una relación contractual, las obligaciones de confidencialidad de la otra parte están estipuladas en las obligaciones contractuales. Si la otra parte incumple, será responsable por incumplimiento de contrato, y debe existir contrato. Luego está la responsabilidad extracontractual, que es lo mismo que la responsabilidad civil extracontractual general en ausencia de obligaciones contractuales. Las principales formas de asumir la responsabilidad incluyen detener la infracción, pedir disculpas, eliminar el peligro y compensar las pérdidas. (2) La responsabilidad administrativa incluye principalmente dos medios: ordenar la detención e imponer multas.
(3) Responsabilidad penal, una medida punitiva relativamente severa. Hoy en día, las sanciones por infracción de secretos comerciales en varios países son cada vez más severas. Muchos países han tipificado el delito de infracción de secretos comerciales, y también lo estipula el artículo 219 de la Ley Penal de nuestro país, que es una pena relativamente severa. Por lo tanto, una violación de secretos comerciales que debe causar grandes pérdidas sólo puede constituir delito de violación de secretos comerciales de manera subjetiva e intencionada.